最高法院預計在6月底做出裁決,裁決可能影響醫(yī)療衛(wèi)生、IT、通訊和高科技工程等行業(yè)的公司。谷歌、戴爾、微軟、惠普和發(fā)動機制造商康明斯都就此問題提交了法律文書。這些公司對資格門檻各有不同意見,常常因?qū)@謾?quán)被起訴的公司如谷歌希望有更嚴格的定義,而希望保護自己專利的公司如IBM則更愿意讓多數(shù)軟件得到專利保護。
隨著電腦產(chǎn)品的迅速擴大,法庭難以運用專利法,一些法律機構(gòu)如電子前線基金會(EFF)表示,美國專利商標局授予的專利太多,法庭跟不上節(jié)奏。根據(jù)美國審計署(GAO)2013年8月的報告,2011年美國專利局批準了12.5萬項軟件專利,而1991年只有2.5萬項?萍脊咎貏e擔心專利流氓的訴訟,專利流氓持有專利不是為了開發(fā)產(chǎn)品而是為了起訴。起訴扼殺了創(chuàng)新,國會考慮立法限制專利流氓。
據(jù)GAO的報告稱,2007-2011年專利流氓提交的訴訟占所有專利侵權(quán)訴訟的19%。華盛頓特區(qū)聯(lián)邦巡回上訴法院,解釋專利法是其主要責任之一,曾努力采用讓法官可以審理軟件專利訴訟的標準,因為不同的法官會得出不同的結(jié)論。當時持有金融交易系統(tǒng)專利的Alice Corporation Pty被CLS銀行起訴,稱這些專利不符合專利資格。
2013年5月聯(lián)邦上訴法庭對CLS案作出裁決,但法官在采用哪個法律標準上出現(xiàn)5-5的兩派。最高法院面臨此問題時,正值該法院審理的訴訟案中知識產(chǎn)權(quán)訴訟比例達到歷史最高,在6月結(jié)束的9個月里審理了8起知識產(chǎn)權(quán)案。爭議問題歸根結(jié)底是發(fā)明的創(chuàng)新程度。美國專利法稱,任何人“發(fā)明或發(fā)現(xiàn)了新的有用的工藝流程、機器設(shè)備、生產(chǎn)制造或物質(zhì)組合”,或改進了現(xiàn)有的這些,都可申請專利。與抽象概念有關(guān)的發(fā)明也可申請專利,但其必須包括運用這個概念的方法。(木秀林)
新聞來源:網(wǎng)易科技
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